關於連邦 | 本所期刊 | 2015/1月號
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專利無效雙軌制--智慧財產法院102年民專上再字第4號判決

2008年智慧財產案件審理法施行後,智慧財產案件審理法第16條允許智慧財產法院在專利侵權案件中,就被告提起之專利無效抗辯自為判斷。然而,法律並未明文規定當民事法院的判斷與行政機關或法院對專利有效性的判斷產生矛盾時,應如何處理。特別是:當民事法院認定某專利侵權成立的判決確定後,針對系爭專利的舉發成立之行政處分始確定時,原民事案件被判定侵權成立的被告,得否基於民事訴訟法第496條第1項第11款事由,主張作為該民事判決基礎的行政處分(專利處分)已變更,聲請再審?對此問題,學說上有不同見解,實務見解則首見於智慧財產法院102年民專上再字第4號判決,該判決採否定見解。其判決理由歸納如下:

1)許多國家(包括與我國法制相當接近的日本)為保障法安定性,明文禁止在此情形下提起再審。

2)若專利侵權訴訟之被告在侵權訴訟中未提出專利無效抗辯,嗣後才提起舉發,且得根據舉發成立之確定處分提起再審,將誘使被告進行程序上之干擾。

3)若專利侵權訴訟之被告在侵權訴訟中已提起專利無效抗辯且有充分的機會就專利之有效性進行辯論,則原審法院作成之侵權成立之確定判決難謂有足以動搖其既判力的重大瑕疵。

4民事訴訟法第447條及智慧財產案件審理細則第33條第2 項對於當事人未盡適時提出攻擊防禦方法之協力義務,課以失權效果。本件專利侵權案件之被告並未於一審提出專利無效抗辯,於第二審中始提出,但因逾時提出而遭法院駁回,並未實質審酌。因此系爭專利之有效性並非民事法院判斷侵權成立的的基礎。

5)民事法院對專利侵權成立之判決,乃自行調查證據及認定事實所作成的獨立判斷,而非以專利處分為基礎,因此即使嗣後該專利處分因舉發成立而被撤銷,原審被告仍不得依民事訴訟法第496條第1項第11款事由提起再審。

然而,我國採行政法院與普通法院分立之二元制度,性質上屬於行政處分之專利權之對世有效性應由行政法院進行最終判定。依專利法第82條之規定,舉發成立後該專利權即被撤銷而視同自始不存在。民事專利侵權成立之前提乃專利權的有效存在,不論專利之有效性是否曾在民事法院中被當事人爭執或當事人是否逾時提出攻擊防禦方法,在專利權因舉發成立確定而被撤銷、視同自始不存在時,該侵權成立之判決基礎即產生變動。再者,我國法並未如同日本專利法第104條之4般明文禁止提起此類再審之訴,法院是否得逕依外國立法例、學說及法理,無視我國行政法院與普通法院二元分立的體系架構及專利法82條之規定,逕自駁回再審之訴、限制人民的訴訟權,實有討論空間。未來法院是否會沿用本判決的見解,亦值得觀察。

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